Это нотариальный документ, с помощью которого наследники умершего лица официально принимают наследство и приступают к соответствующему распределению между ними. Таким образом, они становятся новыми владельцами всех активов и прав имущества умершего человека.
Это чисто информационная и ни к чему не обязывающая оценка. Он рассчитывается на основе двух критериев: 1) наши знания о нотариальном тарифе (Королевский указ 1426/1989, 17 ноября 1989 года). (Королевский указ 1426/1989, от 17 ноября) и 2) наш ежедневный опыт в подготовке данного вида нотариального документа. Однако любое изменение (в большую или меньшую сторону) будет должным образом обосновано при выставлении окончательного счета за оказанные нотариальные услуги.
Как уже отмечалось при обсуждении других институтов наследственного права, первый и, возможно, главный основной вопрос, который необходимо принять во внимание, заключается в том, что смерть лиц является естественным фактом, неизменной и неизбежной биологической реальностью, которая охватывает всех людей, поскольку все мы рано или поздно умираем.
Эта реальность, помимо боли и скорби, которые она порождает у всех родственников и близких умершего человека, порождает ряд последствий в родовой сфере физических лиц, которые необходимо упорядочить и разрешить, поскольку каждый человек после смерти в большей или меньшей степени обладает рядом активов, прав и обязательств, владелец которых ушел из жизни. Логично, что должна быть определена новая собственность на все эти активы, права и обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения правовой определенности, сохранения и консервации таких активов, прав и обязанностей и ценности, которой они дорожат, а также продолжения деятельности и правоотношений, которые вытекают из таких активов и приносят ценность и богатство обществу.
Исходя из этого, испанский законодатель, осознавая трансцендентность, которую порождают эти ситуации в жизни и смерти людей, уже давно установил набор правовых норм, регулирующих наследование лиц, то есть набор норм, которые должны регулировать, как определяется новое право собственности на активы, права и обязанности человека после его смерти. В настоящее время эти правила можно найти в разделе III книги III Гражданского кодекса, который охватывает большое количество предписаний (что само по себе говорит о важности темы), а именно статьи 657-1087.
Кроме того, все эти государственные нормы дополняются положениями форального или автономного гражданского законодательства некоторых автономных сообществ, которые имеют собственное гражданское законодательство по данному вопросу, которое будет применяться ко всем лицам, чей гражданский статус это определяет.
В ходе изучения институтов наследственного права, проанализированных до настоящего времени, читатели познакомились с основными особенностями различных титулов наследования, т.е. с различными способами определения нового права собственности на имущество, права и обязанности умершего лица.
На этом этапе и после того, как определено, каким конкретным лицам соответствуют права наследования умершего лица, настало время проанализировать и изучить основные характеристики документов, которые позволят этим лицам, называемым наследниками или легатариями, как мы уже видели, фактически стать новыми владельцами имущества умершего лица, будучи уже во всех смыслах и целях новыми владельцами активов, прав и обязанностей, составляющих наследство.
Поэтому именно в рамки этих документов можно включить акт о принятии и разделе наследства, на основании которого наследники, указанные в вышеупомянутых актах, предстают перед нотариусом с целью официально и недвусмысленно выразить свою волю стать новыми владельцами имущества умершего лица, вызвавшего наследование. Таким образом, посредством этого публичного документа любое легитимированное лицо может, окончательным образом, официально принять на себя право собственности на активы, права и обязанности, соответствующие ему/ей из наследства, учитывая его/ее статус наследника.
Как только что было указано в предыдущем вопросе, посредством акта о принятии и разделе наследства наследники или легатарии наследства сначала формально и торжественно выражают свою волю стать новыми собственниками имущества умершего лица, вызвавшего наследование, чтобы впоследствии распределить это имущество между ними в доле, соответствующей каждому из них, впоследствии распределить между ними указанное имущество в части, соответствующей каждому из них, на основании положений, установленных для этой цели покойным в его завещании или соглашении о наследовании, или, если это не так, на основании правил, установленных для этой цели в случаях наследования без завещания.
При этом в отношении принятия наследства следует выделить следующие основные вопросы, которые необходимо рассмотреть пользователям:
Во-первых, несомненно, необходимо четко понимать, что принятие наследства (или, в противном случае, отречение или отказ от него, чему посвящен еще один раздел, с которым вы можете ознакомиться) является полностью добровольным и свободным актом. Это означает, что желание стать новым собственником имущества, прав и обязанностей умершего является актом, полностью зависящим от свободной воли наследников и/или легатариев, которые в каждом конкретном случае должны оценить имущественное положение умершего или другие моральные соображения, чтобы определить, хотят ли они стать новыми собственниками имущества, прав и обязанностей, ранее принадлежавших умершему лицу, вызвавшему наследование. Таким образом, любое лицо, в принципе (за некоторыми исключениями, которые будут рассмотрены ниже), будучи назначенным наследником или легатом другого лица, после смерти последнего сможет решить, принимать ему наследство или нет.
Кроме того, необходимо учитывать, что последствия принятия наследства всегда имеют обратную силу по отношению к моменту смерти лица, которому оно досталось, так что благодаря этой юридической фикции достигается непрерывность владения всеми активами, правами и обязанностями умершего, поскольку это означает, что они ни разу не сталкивались с ситуацией вакантности их владения, рассеивая сомнения, которые эта ситуация могла бы создать вокруг указанного наследия.
При этом необходимо учитывать, что принятие наследства (или, в зависимости от обстоятельств, отказ от него) не может быть осуществлено частично, в рассрочку или условно, так что когда лицо принимает наследство, оно делает это со всеми последствиями, принимая на себя все активы, права и обязанности, связанные с ним, Невозможно выбрать, какое именно имущество человек желает унаследовать (например, нельзя намереваться унаследовать очень ценное имущество наследства, свободное от обременений, а не остальные активы наследства меньшей стоимости и/или обремененные обременениями или залогами, такими как ипотека), равно как и подчинить такое принятие какому-либо сроку или условию (например, намереваться принять наследство и чтобы оно вступило в силу через год).
С другой стороны, что вполне логично, для того, чтобы иметь возможность принять наследство (и, в случае необходимости, отказаться от него), необходимо, чтобы существовала абсолютная уверенность в факте смерти умершего, а также в праве на само наследство, Поэтому во всех актах о принятии наследства необходимо будет представить достоверные доказательства как смерти умершего, так и статуса наследника или легата праводателей, предъявив для этой цели соответствующее свидетельство о смерти (или, в соответствующих случаях, свидетельство о вынесении окончательного решения об объявлении смерти) и любые наследственные титулы, которые могут существовать.
Кроме того, лица, заинтересованные в оформлении акта о принятии и участии в наследовании, должны помнить, что после его оформления он является безотзывным, так что после исполнения публичного документа его последствия не могут быть аннулированы, за исключением случаев пороков согласия (т.е. ошибки, насилия, запугивания или мошенничества) или если появится неизвестная воля, которая аннулирует состоявшееся принятие.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si se acepta una herencia consistente en un inmueble, creyendo que su potencial de revalorización es muy elevado, y una vez aceptada, el nuevo propietario se percata de que éste no es tal y de que el coste de mantenimiento del mismo es muy elevado, éste no podrá luego renunciar a la herencia, sino que deberá asumir las consecuencias del acto de aceptación, integrando dicho inmueble en su patrimonio y gestionándolo como mejor sepa o pueda.<ejemplo>
В качестве последнего вопроса, который следует осветить в общей области принятия наследства, тем, кто интересуется этим, следует знать, что наследники, которые украли или скрыли предметы наследства (то есть товары или права, которые могли бы увеличить наследство), теряют право отказаться от него, так что они остаются чистыми и простыми наследниками, без ущерба, логически, для наказаний, которые они могли понести за это мошенническое или нелояльное поведение.
<ejemplo>A modo de ejemplo, en el supuesto de que un coheredero ocultare al resto la existencia de una joya de elevado valor del causante, y ello fuere descubierto por el resto, este heredero perderá luego el derecho a renunciar a la herencia, de modo que deberá aceptarla con todas las consecuencias que ello pueda comportar para su patrimonio, por ejemplo en caso de que se tratare de una herencia dañosa (es decir, en la que las cargas u obligaciones sean mayores que el valor de los bienes y derechos de la misma).<ejemplo>
Как уже указывалось в предыдущих вопросах, принятие наследства подразумевает суброгацию наследника или легатария в прежнем положении умершего, поскольку он становится новым собственником всего (или того, на что он имеет право) имущества, прав и обязанностей умершего лица, о наследовании которого идет речь.
Эту особенность необходимо иметь в виду, поскольку при принятии наследства (если только оно не осуществляется с использованием инвентаризации, о чем будет сказано ниже) наследник отвечает по всем обременениям наследства не только имуществом, входящим в состав наследства, но и своим собственным. Таким образом, при принятии наследства все имущество умершего будет интегрировано в имущество наследника, так что последний получит выгоду от увеличения имущества, которое порождает такое имущество или права, но ему также могут быть причинены убытки, вытекающие из бремени или обязательств наследства, которые он должен выполнить не только за счет имущества наследства, но и за счет всего своего собственного имущества.
Таким образом, это обстоятельство необходимо учитывать, когда имеются обоснованные сомнения относительно стоимости активов и прав наследования по отношению к платежам или обязательствам, которые они могут повлечь, поскольку принятие наследства может стать негативным событием в активах наследника или легатария, порождая ущерб, который их размывает.
Наследство может быть принято чисто и просто или с использованием инвентаризации.
Учитывая сложность и отличительные особенности второго способа, ему будет посвящен отдельный вопрос ниже, но в целом, заинтересованным лицам следует знать, что посредством чистого и простого принятия наследник становится новым владельцем всех активов, прав и обязанностей умершего, учитывая, что по обязательствам и долгам он/она будет отвечать как активами наследства, так и своими собственными активами. С другой стороны, посредством принятия с описью наследник гарантирует, что в случае возникновения долгов или других обременений в наследстве, они могут быть удовлетворены только за счет активов и прав наследства и в их объеме.
Проведя это первое различие (которое более подробно рассматривается в следующем вопросе), необходимо также иметь в виду, что, в свою очередь, чистое и простое принятие может быть выраженным или молчаливым, причем выраженное принятие - это принятие, выраженное в публичном или частном документе, а молчаливое принятие - это принятие, выраженное действиями, которые обязательно предполагают волю к принятию или которые человек не вправе совершать иначе как в качестве наследника.
Таким образом, чистое и простое наследование может осуществляться по двум основным каналам, таким как явный канал, который подразумевает формализованный и регламентированный канал, закрепленный в документе (который может быть публичным, т.е. в виде акта, или частным), или неявный канал, известный как фактический канал, в силу которого наследник своими действиями ясно и недвусмысленно позволяет сделать вывод о том, что его воля заключается в принятии наследства. Типичными случаями молчаливого принятия наследства являются такие, когда наследник продает, дарит или уступает свое право третьему лицу, всем своим сонаследникам или некоторым из них; или когда наследник отказывается от наследства, даже безвозмездно, в пользу одного или нескольких своих сонаследников.
Принятие наследства с инвентаризацией - это юридическая фигура, которая в основном используется в тех случаях, когда есть обоснованные сомнения в том, что обязательства по наследству превысят активы. Для того чтобы это обстоятельство не оказало негативного влияния на имущество наследника, данная фигура позволяет защитить имущество наследника, в широком смысле, путем предотвращения удовлетворения долгов или кредитов наследства за счет активов и прав имущества наследника, так что они могут быть удовлетворены только за счет активов и прав самого наследства.
Право принять наследство с описью может быть осуществлено любым наследником, даже если это запрещено наследодателем, и может быть осуществлено только перед нотариусом. Когда наследник намеревается воспользоваться своим правом на принятие наследства с использованием инвентаризации, должна быть составлена достоверная и точная опись всего имущества наследства с подробным указанием всех активов, прав и обязанностей наследства, а также их экономической оценки.
Если применяются нормы каталонского гражданского права, наследство может быть принято в пользу описи, при условии, что опись составлена (статьи 461-14 - 461-16 Гражданского кодекса Каталонии). Эта опись, которая должна быть составлена в течение шести месяцев (считая с того момента, когда наследник узнал или мог достоверно узнать о дележе), оформляется у нотариуса или в письменном виде на имя компетентного судьи и включает все реликтовое имущество (без необходимости его оценки), а также наследственные долги и обременения с указанием их суммы.
В случае выбора этого пути (статья 461-20 Гражданского кодекса Каталонии), т.е. принятия в пользу инвентаризации, необходимо указать, что:
Если, с другой стороны, применяются нормы обычного права, необходимо принять во внимание следующие вопросы:
В любом случае, если право на принятие наследства с использованием инвентаризации было использовано, оно должно начаться в течение тридцати дней после вызова кредиторов и наследников и закончиться в течение шестидесяти дней после этого, если нет исключительных обстоятельств (например, большое количество имущества), в этом случае нотариус может продлить этот срок на столько, сколько он считает необходимым, но не более одного года.
Что касается основных последствий принятия наследства с выгодой для инвентаризации, то статья 1023 Гражданского кодекса устанавливает следующее:
Однако необходимо также учитывать, что наследник потеряет выгоду от инвентаризации (статья 1024 Гражданского кодекса):
Наконец, после составления описи будут удовлетворены требования кредиторов и выплачено наследство, после чего наследник будет в полной мере пользоваться оставшейся частью наследства (если таковая имеется). С другой стороны, если наследственного имущества недостаточно для оплаты долгов и наследства, управляющий наследством должен отчитаться за свое управление перед кредиторами и наследниками, которые не были полностью оплачены, и несет ответственность за любой ущерб, который он мог нанести наследству по вине или небрежности.
Что касается лиц, которые могут выдать акт о принятии и разделе наследства, то прежде всего, как не может быть иначе, они должны иметь на это право, что будет иметь место в том случае, если они были назначены наследниками в силу какого-либо наследственного права.
При этом, что касается дееспособности праводателей, следует иметь в виду, что все лица, свободно распоряжающиеся своим имуществом, могут принять наследство или отказаться от него, что эквивалентно полной дееспособности, которая достигается в возрасте совершеннолетия, т.е. в возрасте восемнадцати лет.
Таким образом, физические лица, не находящиеся в такой ситуации, например, несовершеннолетние, могут принять наследство, должным образом представленные носителями родительских прав. Что касается недееспособных лиц, необходимо помнить, что опекуну потребуется судебное разрешение на принятие любого наследства.
В отношении физических лиц необходимо отметить, наконец, следующее:
Наконец, следует отметить, что если назначенные наследники или легатарии являются не физическими лицами, а ассоциациями, фондами или корпорациями, способными приобретать наследство, их законные представители могут принять наследство, но для отказа от него им потребуется судебное разрешение с заслушиванием прокуратуры. Что касается органов государственного управления, то они могут принимать или отказываться от наследства только с предварительного одобрения правительства.
Иногда у некоторых лиц, имеющих значительные обязательства, т.е. долги перед третьими лицами на крупные суммы, которые они не могут покрыть за счет своей способности получать периодический доход или за счет своих активов, может возникнуть соблазн, когда они указаны в качестве наследников или легатариев в наследстве, отказаться от наследства, чтобы предотвратить вхождение унаследованных активов или прав в состав своих активов, чтобы они могли быть атакованы этими кредиторами для удовлетворения своих требований.
Такое нелояльное отношение к своим кредиторам сдерживается законом, в силу которого, если наследник отказывается от наследства в ущерб своим кредиторам, последние могут попросить судью уполномочить их принять его от его имени. В этом случае акцепт принесет пользу кредиторам только в той мере, в какой он достаточен для покрытия суммы их требований, но если останется излишек (т.е. излишек после ликвидации этих долгов), то он в любом случае не будет присвоен отказавшейся стороне, а будет присужден лицам, которым он соответствует в соответствии с правилами наследования.
Как было сказано выше, принятие наследства - это совершенно свободный и добровольный акт, который зависит исключительно от воли каждого из наследников.
Этот общий принцип прямо закреплен в гражданском законодательстве, которое устанавливает, что при наличии нескольких наследников, призванных к наследованию, одни могут принять его, а другие - отказаться от него. Аналогичным образом, каждый из наследников также будет полностью свободен принять его чисто или просто, или с выгодой для себя.
Традиционно много споров и судебных разбирательств возникало в тех ситуациях, когда при наличии нескольких сонаследников некоторые из них не могут решить, действительно ли они хотят принять или отказаться от наследства, к которому они призваны, поскольку от этого логически может зависеть доля, приходящаяся на каждого из сонаследников.
Если применимы нормы общего права, то в этом вопросе должен применяться принцип, установленный статьей 1004 Гражданского кодекса, согласно которому до истечения девяти дней после смерти умершего не может быть предъявлен иск к наследнику о принятии или отказе от наследства.
По истечении этого короткого срока сонаследники могут оформить соответствующий акт о принятии наследства, для чего им необходимо знать, все ли из них желают принять наследство или отказаться от него. Однако, как уже говорилось выше, может случиться так, что некоторые из этих наследников не примут решения по данному вопросу, что, несомненно, может нанести ущерб другим сонаследникам.
Для того чтобы предотвратить затягивание подобной ситуации во времени, правовая система создала для этой цели фигуру, традиционно известную как interpellatio in iure или interpellatio hereditaria, которая в настоящее время регулируется статьей 1.005 Гражданского кодекса. Таким образом, в силу этого любое заинтересованное лицо, которое может доказать свою заинтересованность в принятии наследником наследства или отказе от него (здесь речь идет в основном об остальных сонаследниках или тех, кто может стать наследником благодаря отказу наследника от наследства), может обратиться к нотариусу, чтобы тот сообщил призванному лицу, что у него есть срок в тридцать календарных дней, чтобы принять чисто и просто, или в пользу инвентаризации, или отказаться от наследства.
Эта интерпелляция (которая традиционно была судебной компетенцией, но которая в силу Закона 15/2015 о добровольной юрисдикции была передана нотариусам) будет осуществляться посредством нотариального акта, в котором будет указано, что если завещание не будет выражено в течение указанного срока, то будет считаться, что наследство было принято чисто и просто.
Таким образом, у наследника, которого допрашивают, будет указанный срок для выражения своей воли, причем его молчание или отсутствие ответа будет истолковано как положительный ответ, поскольку, как только что было отмечено, это будет эквивалентно чистому и простому принятию наследства со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых уже говорилось в предыдущих вопросах.
В сфере каталонского гражданского права необходимо отметить, что в случае призвания к наследованию (в этом случае срок составляет два месяца), молчание в ответ на запрос будет пониматься как отрицательное, так как в этом случае будет подразумеваться, что наследник отказывается от наследства, если только наследник не является несовершеннолетним или недееспособным, в этом случае будет подразумеваться, что он принимает его в пользу описи (статья 461-12.2 и 3 Гражданского кодекса Каталонии).
В акте о принятии и разделе наследства наследники и легатарии должны описать все имущество, то есть совокупность активов, прав и обязанностей, ранее принадлежавших умершему лицу, наследование которого является причиной наследования.
Поэтому в акте должны быть указаны все такие активы и обязательства, которые могут быть любого мыслимого вида и состояния, например, недвижимость, финансовые активы, вклады до востребования, транспортные средства, акции или акционерный капитал, займы и кредиты и т.д.
В этом акте будет произведена экономическая оценка всех их, исходя из которой будет получена общая стоимость наследства, складывая все активы наследства и вычитая стоимость его пассивов, которая будет известна как общая стоимость наследства или реликтового имущества.
Как упоминалось выше, посредством раздела наследства сонаследники наследства приступают к распределению имущества между собой, закрепляя за каждым из них имущество, права и обязанности или их часть, которые им соответствуют, согласно положениям соответствующего наследственного акта, из которого вытекает их статус наследников или завещателей.
Что касается раздела наследства, то первый вопрос, который необходимо решить, заключается в том, чтобы понять, кто может требовать этого. На этот вопрос отвечает гражданское законодательство, которое устанавливает, что ни один сонаследник не может быть обязан оставаться в неразделенном наследстве, если только наследодатель прямо не запретил это.
Таким образом, любой сонаследник, свободно управляющий и распоряжающийся своим имуществом, может в любое время потребовать раздела наследства, в то время как в отношении недееспособных или отсутствующих наследников об этом должны просить их законные представители.
Аналогичным образом, в качестве более конкретных вопросов, связанных с правом требования раздела наследства, следует упомянуть:
Из различных способов, которыми может быть произведен раздел наследства, т.е. как будет определено, какое имущество или какая его часть соответствует каждому из сонаследников, несомненно, в первую очередь необходимо прибегнуть к положениям самого умершего, смерть которого приводит наследство в разум.
Это установлено законом, поскольку закон предусматривает, что когда наследодатель в акте inter vivos или в последней воле производит раздел своего имущества, оно передается в той мере, в какой это не ущемляет законные права принудительных наследников.
Второй вариант, предлагаемый системой в этом смысле (когда наследодатель не предусмотрел способ распределения наследства), заключается в том, чтобы прибегнуть к фигуре бухгалтера-партидора, который будет лицом, ответственным за определение того, какие активы, права и конкретные обязанности присуждаются каждому сонаследнику. Это предусмотрено законом при определении того, что наследодатель может поручить актом inter vivos или mortis causa на период после своей смерти простое право произвести раздел любому лицу, которое не является одним из сонаследников. Более того, если такой бухгалтер-партидор не был назначен в завещании или если эта должность вакантна (например, из-за смерти назначенного лица), секретарь суда или нотариус по просьбе наследников или легатариев, представляющих не менее 50% активов наследства, и с вызовом других заинтересованных лиц, может назначить доверенного бухгалтера-партидора, который будет отвечать за определение раздела наследства между сонаследниками и легатариями.
Третий вариант - сонаследники просто договариваются о том, как произвести раздел наследства, заключают соответствующее соглашение и исполняют его в соответствии с договоренностью. Это допускается действующим законодательством, которое устанавливает, что если наследодатель не произвел раздел и не доверил это право другому лицу (ситуации, предусмотренные двумя вышеупомянутыми вариантами), если наследники достигли совершеннолетия и могут свободно распоряжаться своим имуществом, они могут распределить наследство по своему усмотрению.
Наконец, в случае, если совершеннолетние лица не придут к пониманию того, как осуществить раздел (т.е. не достигнут соглашения в этом отношении), их право на его осуществление, предусмотренное Законом о гражданском процессе, т.е. они могут инициировать специальную судебную процедуру, регулируемую статьями 782 - 789 вышеупомянутой процессуальной нормы, для того, чтобы судебный орган принял решение о разделе наследства, остается незатронутым.
В любом случае, после раздела наследства любым из вышеуказанных способов, каждый наследник получает исключительное право собственности на имущество, которое было ему присуждено, завершая тем самым промежуточный период, начавшийся со смертью умершего, поскольку, наконец, все его имущество, права и обязанности, которые оставались вакантными в качестве собственника, были переданы новому владельцу, обеспечивая тем самым непрерывность отношений собственности и необходимую правовую определенность в обществе.
Налогообложение принятия и раздела наследства, несомненно, является одним из вопросов, вызывающих наибольшую озабоченность у лиц, предоставляющих данный вид документов. В этой связи следует отметить, что данный прямой налог регулируется Законом 29/1987 от 18 декабря 1987 года "О налоге на наследство и дарение". Однако этот налог был передан автономным сообществам, которые разработали специальные правила на этот счет, которые в случае Каталонии можно найти в Законе 19/2010, от 7 июня, о регулировании налога на наследство и дарение.
Результат всех этих операций будет называться суммой чистого наследства, которая, в свою очередь, должна быть распределена между различными сонаследниками и наследниками (если таковые имеются), после чего и после добавления сумм, полученных за страхование жизни умершего (также если таковые имеются), будет получена налогооблагаемая база каждого налогооблагаемого лица (т.е. каждого сонаследника или наследника).
Налогоплательщикам следует иметь в виду, что срок подачи заявления о получении наследства составляет шесть месяцев со дня смерти.
Для оформления акта о принятии и разделе наследства достаточно обратиться в нотариальную контору и договориться о встрече в день и время, наиболее удобные для доверителей.
В оговоренный день и время стороны просто приходят в нотариальную контору с необходимой документацией (см. раздел "Необходимая документация") для подписания соответствующего акта, который будет составлен на основе минимально необходимого по закону содержания и с учетом ожиданий и потребностей клиентов.
Все участники наследования должны иметь при себе удостоверение личности. В случае иностранцев, они должны иметь при себе оригинал и действительный паспорт; они также должны иметь при себе соответствующий NIE.
Необходимо предоставить оригинал свидетельства о смерти. Этот документ будет выдан органом записи актов гражданского состояния, соответствующим месту смерти или последнего места жительства умершего. Обычно он выдается через несколько дней после смерти.
Это официальный документ, подтверждающий наличие или отсутствие у умершего нотариально оформленного завещания. Это свидетельство выдается Регистром последних завещаний и всегда выдается через 15 дней после наступления смерти. Если этот документ отсутствует, нотариальная контора может предпринять необходимые шаги для его получения.
При необходимости необходимо предоставить заверенную копию последнего действительного завещания умершего лица. Нотариальная контора может помочь вам с этой процедурой. Если у умершего лица не было завещания (или соответствующего наследственного договора), необходимо будет предоставить акт о признании наследников умершего наследниками по завещанию.
Для того чтобы определить, какие еще родственники (или лица) могут иметь права на наследство умершего, необходимо предоставить оригиналы свидетельств о смерти всех прямых родственников, которые умерли раньше, например, ребенка.
Например, документы о праве собственности на недвижимость, регистрация компаний, купля-продажа акций или долей компании, свидетельство о регистрации автотранспорта и т.д.
Банковские свидетельства о праве собственности и балансе счетов и финансовых продуктов на имя умершего, выданные на дату смерти.
Если у праводателей его нет, нотариальная контора может организовать его получение.
Если в наследстве есть недвижимость, это позволяет определить кадастровый номер объекта и его налоговую стоимость.
В случае, если у умершего человека были долги, эти долги должны быть учтены при разделе наследства.